Андрей Кузнецов →  Внутреннее убеждение судьи – не бесконтрольная убежденность

Предисловие
Судья Арбитражного суда Москвы Андрей Чадов почти в каждое свое решение вставляет следующее клише (выделено полужирным курсивом): «Согласно требованиям статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. <…> При этом, понятие таких слов как «по своему внутреннему убеждению» не подразумевает доказывание выводов суда, сделанных на основе этого убеждения, в силу установленной законом императивной презумпции соблюдения равноправия и состязательности суда как органа правосудия, наделенного соответствующими полномочиями». Суть этой словесной конструкции, несмотря на довольно неуклюжее изложение, понятна: это попытка обосновать нормами действующего АПК РФ отсутствие у судьи обязанности излагать в судебном решении ясные и понятные мотивы в подтверждение законности и обоснованности своего вердикта. Судья пытается представить свое внутреннее убеждение как некий подсознательный механизм провидения, чутье (внутренний голос), позволяющий неосознанно находить объективную истину. А раз судебное решение справедливо (верно), то и нет никакого смысла тратить драгоценное время судьи на изложение логической цепочки аргументов, из которых следуют выводы, положенные в его основу!

Во-первых, подобные инициативы вбивают клин между государством и гражданским обществом. Фактически судебная ветвь власти без обиняков говорит гражданам, что не собирается обосновывать справедливость применяемых к ним мер государственного принуждения. Следствием этого не может не быть обострение кризиса доверия граждан к государственным институтам.

Во-вторых, только на поверхностный взгляд может показаться, что инициатором этой идеи движут благие намерения (например, добиться снижения нагрузки на судей). Как правило, «непреодолимые сложности» при поиске убедительных аргументов в подтверждение законности и обоснованности судебного вердикта возникают в двух случаях: а) у судьи недостаточный уровень квалификации; б) при вынесении заведомо неправосудного судебного акта. Таким образом, широкое внедрение такого ноу-хау в судебно-арбитражную практику привело бы и к росту коррупции, и к снижению профессионализма судейского корпуса.

Весьма показательно, что это начинание не нашло поддержки в судейской среде: единичные случаи его использования некоторыми судьями Арбитражного суда Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда прекратились в конце декабря прошедшего года. А в начале этого года наметилась весьма примечательная тенденция: Девятый арбитражный апелляционный суд (судьи Левченко Н.И., Расторгуев Е.Б., Верстова М.Е., Валиев В.Р., Лаврецкая Н.В.) стал исключать из текстов проверяемых судебных актов эту фразу с «убийственной» формулировкой, как «… не соответствующую задачам судопроизводства и процессуальному законодательству» (Постановления от 30.01.2012 № 09АП-35474/2011-ГК по делу № А40-99472/11; от 17.02.2012 № 09АП-37100/2011-ГК по делу № А40-105250/11; от 15.02.2012 № 09АП-842/2012-ГК по делу № А40-108378/11). Наиболее полное обоснование этой точки зрения изложено в постановлении от 30.01.2012 № 09АП-35474/2011-ГК по делу № А40-99472/11 (см. приложение в конце статьи).

Для начала на основании анализа процессуального законодательства попытаемся раскрыть содержание понятия «внутреннее убеждение судьи».

Что такое внутреннее убеждение судьи
Согласно ч. 1 ст. 71 АПК РФ, «арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств». Словосочетание «внутреннее убеждение» (исходя из общепринятого смысла) означает личный уверенный взгляд (мнение, точка зрения), сформированный у судьи в процессе изучения обстоятельств рассматриваемого им дела. Можно утверждать, что внутреннее убеждение, как медаль, имеет две стороны: объективную – итог осознанной мыслительной деятельности судьи по исследованию доказательств, и субъективную – чувственное восприятие им картины спора. Доктрина российского процессуального права исходит из необходимости максимально оградить внутреннее убеждение судьи от влияния субъективного фактора. Так, например, согласно ч. 2 ст. 3 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации», «судья при исполнении своих полномочий <…> должен избегать всего, что могло бы <…> вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности. В случае возникновения конфликта интересов судья, участвующий в производстве по делу, обязан заявить самоотвод или поставить в известность участников процесса о сложившейся ситуации». Для судьи, во всяком случае во время отправления им правосудия, такие философско-этические категории как «истина», «добро» и «справедливость» – это только то, что соответствует предписаниям закона и подтверждено надлежащими доказательствами. Подсознанием, чутьем допустимо руководствоваться только присяжным. Именно поэтому от них не требуют мотивировать вынесенный ими вердикт.

Объективная сторона внутреннего убеждения формируется в результате всестороннего, полного, непредвзятого и непосредственного исследования судьей имеющихся в деле доказательств. Согласно ст. 10 АПК РФ, «арбитражный суд при разбирательстве дела обязан непосредственно исследовать все доказательства по делу <…> Доказательства, которые не были предметом исследования в судебном заседании, не могут быть положены арбитражным судом в основу принимаемого судебного акта». Понятие «непосредственность исследования доказательств» разъяснено в ч. 1 ст. 162 АПК РФ: «При рассмотрении дела арбитражный суд должен непосредственно исследовать доказательства по делу: ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные доказательства, заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, заключения экспертов, консультации специалистов, а также огласить такие объяснения, показания, заключения, консультации, представленные в письменной форме».

В статье 71 АПК РФ коротко и емко изложен арсенал научных методов логического познания истины – анализ, синтез, систематизация, обобщение, самоконтроль, – подлежащих комплексному применению судьей в процессе исследования доказательств. Так суд оценивает относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. При этом доказательство признается судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Особо подчеркнуто, что каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами, а также никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. Так как объяснения лиц, участвующих в деле, согласно ч. 2 ст. 64 и ст. 81 АПК РФ являются доказательствами, эти материалы подлежат исследованию в таком же порядке.

Научный подход к поиску истины ни в коем случае не исключает такой парадоксальный инструмент, как интуиция. Однако при отправлении правосудия интуитивные догадки ввиду их субъективности и ненадежности или должны быть подтверждены логической цепочкой развернутых рассуждений, или отвергнуты судьей как ошибочные.

Доказывание судьей верности своего мнения
А далее свою точку зрения – свое внутреннее убеждение – судья должен донести до участников спора, убедить их в своей правоте. Так, согласно ч. 7 ст. 71 АПК РФ, «результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений». В соответствие с ч. 4 ст. 170 АПК РФ, «в мотивировочной части решения должны быть указаны <…> фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом, <…> доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле, <…> законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле». И при этом, согласно ч. 2 ст. 169 АПК РФ, решение «должно быть изложено языком, понятным для лиц, участвующих в деле, и других лиц». Эти правовые нормы однозначно обязывают арбитражного судью убедить в своей правоте конфликтующие стороны, иными словами доказать справедливость своего внутреннего убеждения (безусловно, с расчетом на их способность адекватно взвешивать приведенные судом аргументы, принимать их или опровергать в установленном порядке).

Право защищать свою позицию – обязанность участника процесса
Однако нельзя забывать, что согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ «каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений». Выполнение этой обязанности обеспечивается комплексом процессуальных прав. В соответствие со ст. 41 АПК РФ, «лица, участвующие в деле, имеют право <…> представлять доказательства <…>; участвовать в исследовании доказательств; <…> давать объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам». При этом, согласно ч. 2 ст. 41 АПК РФ, «лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами».

Таким образом, участник спора должен грамотно и доходчиво изложить суду свою позицию, в том числе:
• описание спорной ситуации с перечислением фактических обстоятельств, подлежащих, по его мнению, установлению в ходе судебного разбирательства;
• перечень доказательств, подтверждающих фактические обстоятельства, на которых он настаивает;
• правовую квалификацию спорной ситуации со ссылкой на конкретные нормы материального права, регулирующие спорные правоотношения и подлежащие, по его мнению, применению.

При отсутствии возможности представить надлежащие доказательства участник спора обязан использовать весь арсенал процессуальных прав, например, добиться истребования судом недостающих доказательств (ст. 66 АПК РФ), назначения экспертизы (ст.ст. 82-85 АПК РФ) или привлечения специалиста (ст. 86 АПК РФ) для дачи квалифицированного заключения по сложным вопросам.

Выполнение этих требований означает, что участник спора с надлежащей заботой относится к своим процессуальным правам, предпринял исчерпывающие меры для выполнения своей обязанности доказать суду свою правоту. Согласно ст. 8 АПК РФ, «арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон» (принцип равноправия сторон). В соответствие со ст. 9 АПК РФ, «арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, <…> создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела» (принцип состязательности судебного процесса).

Таким образом, каждый добросовестный участник процесса вправе рассчитывать, что арбитражный суд надлежаще исследует имеющиеся в деле доказательства, в том числе представленные им доводы и соображения. Соответственно, судебный акт, вынесенный по существу спора, должен содержать квалифицированный и подробный правовой анализ как спорной ситуации, так и позиций каждой стороны. И в первую очередь это касается причин непринятия обстоятельств и доводов, на которые ссылалась проигравшая сторона. Отсутствие в судебном акте мотивов отклонения хотя бы одного ее довода является в соответствие с ч. 3 ст. 270, ч. 3 ст. 288, п. 1 ч. 1 ст. 304 АПК РФ основанием для вышестоящих судебных инстанций пересмотреть это решение в связи с нарушением при его вынесении процессуальных норм – принципов равноправия сторон и состязательности судебного процесса (ст.ст. 8, 9 АПК РФ). Президиум Высшего Арбитражного Суда России, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты, указал в постановлении от 06.09.2011 № 2929/11 (Вестник ВАС РФ №3/2012, стр.153): «Согласно ч. 7 ст. 71, п. 2 ч. 4 ст. 170 АПК РФ результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле. Однако в нарушение требований ч. 7 ст. 71, п. 2 ч. 4 ст. 170 и п. 12 ч. 2 ст. 289 АПК РФ обжалуемые судебные акты не содержат мотивов, по которым отклонены иные доводы компании, включая изложенные в отчете от 03.03.2008».

Уклонение судьи от установленной процедуры исследования доказательств является дисциплинарным проступком
Согласно ст. 6 АПК РФ, «законность при рассмотрении дел обеспечивается <…> соблюдением всеми судьями арбитражных судов правил, установленных законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах». Среди перечисленных вст. 6 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» принципов деятельности арбитражных судов первым стоит «ЗАКОННОСТЬ». Применительно к теме этой статьи принцип ЗАКОННОСТИ означает, что все без исключения судьи арбитражных судов должны исследовать доказательства и составлять мотивированное решение в строгом соответствии с описанными выше требованиями процессуального права.

Согласно ст. 3 закона о статусе судей, «судья обязан неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы». Каждый судья при вступлении в должность клянется «честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть» (ст. 8). В соответствие со ст. 12.1 закона нарушение его норм является дисциплинарным проступком, за который судья может быть привлечен к дисциплинарному взысканию в виде предупреждения или досрочного прекращения полномочий судьи. Расследование обстоятельств совершения судьей дисциплинарного проступкаи решение о его привлечении к дисциплинарной ответственности, согласно ст. 22 Федерального закона от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», подведомственно соответствующей квалификационной коллегии судей.

Выводы
Таким образом, уклонение судьи арбитражного суда от надлежащего исследования доказательств, игнорирование им при составлении мотивированного решения доводов кого-либо из участников процесса, неуказание в судебном акте причин (обоснования) неприменения норм материального права, на которые в своих доводах ссылался кто-либо из тяжущихся, является нарушением требований Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-I, то есть дисциплинарным проступком. При этом участник арбитражного процесса, чьи права ущемлены в результате этого правонарушения, по всем канонам права является потерпевшим. Однако действующее законодательство существенно ограничивает возможности потерпевшего активно бороться за восстановление своих нарушенных прав: он может только инициировать проверку путем направления в соответствующую квалификационную коллегию заявления о факте совершения судьей правонарушения.

Приложение
Извлечения из постановления № 09АП-35474/2011-ГК по делу № А40-99472/11-12-731 от 30.01.2012 (судьи Н.И. Левченко, Е.Б. Расторгуев, М.Е. Верстова):

«Суд апелляционной инстанции полагает необходимым исключить из мотивировочной части решения суда первой инстанции фразы: «При этом, понятие таких слов как «по своему внутреннему убеждению» не подразумевают доказывание выводов суда, сделанных на основе этого убеждения, в силу установленной законом императивной презумпции соблюдения равноправия и состязательности суда как органа правосудия, наделенного соответствующими полномочиями.», как не соответствующей задачам судопроизводства и процессуальному законодательству, руководствуясь следующим.

В соответствии с частью 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Согласно части 2 указанной статьи Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

При этом нормы АПК РФ содержат критерии оценки доказательств, которыми должен руководствоваться суд.

В частности, в силу части 3 статьи 71 АПК РФ доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

В силу пункта 2 части 4 статьи 170 АПК РФ в мотивировочной части решения должны быть указаны доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

Таким образом, процессуальное законодательство предусматривает обязанность суда мотивировать сделанные им выводы на основе установленных требований к относимости и допустимости доказательств и критериев их оценки.

Не может быть признано правомерным указание в решении на участие суда как органа правосудия в состязательном процессе, поскольку положениями части 1 статьи 9 АПК РФ состязательность установлена как принцип осуществления судопроизводства в арбитражном суде. Положениями части 2 статьи 9 АПК РФ определено содержание указанного принципа, как состоящее в праве лиц, участвующих в деле, знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства, представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Принцип состязательности реализуется также в имеющемся у лиц, участвующих в деле, риске наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Частью 3 статьи 9 АПК РФ установлена роль суда в реализации данного принципа. Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Таким образом, в силу вышеуказанных процессуальных норм принцип состязательности заключается в предоставлении сторонам и иным лицам, участвующим в деле, возможности для реализации своих процессуальных прав, в том числе для заявления доводов, предоставления доказательств и ознакомления с доказательствами и доводами противоположной стороны, а также возложения последствий совершения или несовершения тех или иных действий, в том числе последствий реализации тех или иных процессуальных прав либо отказа от их реализации.

Следовательно, состязательность реализуется в процессуальных действиях либо бездействии лиц, участвующих в деле. Процессуальное положение данных лиц характеризуется заинтересованностью в исходе дела, доводы лица, участвующего в деле, его права противопоставляются доводам и правам иных участвующих в деле лиц, имеющих противоположную заинтересованность в исходе дела. Баланс между правами данных лиц устанавливается, в том числе, на основе принципа состязательности.

В отличие от лица, участвующего в деле, суд как орган государственной власти не заинтересован в исходе дела, напротив, обязан сохранять независимость, объективность и беспристрастность. Суд не участвует в процессе состязательности лиц, участвующих в деле, и не имеет соответствующего процессуального оппонента, а осуществляет руководство процессом и обеспечивает возможность для реализации лицами, участвующими в деле, своих процессуальных прав.

Таким образом, процессуальным законодательством установлена возможность состязаться лицам, участвующим в деле, друг с другом. Суд в силу своего особого процессуально-правового статуса не является состязающейся стороной, но оценивает доводы и доказательства участвующих в деле лиц, мотивируя и обосновывая свои выводы, сделанные при вынесении решения».

Справочно:
В 2-х других постановлениях 9-го арбитражного апелляционного суда (от 15.02.12 и 17.02.12) формулировка лаконичнее:

«Суд апелляционной инстанции полагает необходимым исключить из мотивировочной части решения суда первой инстанции фразы: «При этом, понятие таких слов как «по своему внутреннему убеждению» не подразумевают доказывание выводов суда, сделанных на основе этого убеждения, в силу установленной законом императивной презумпции соблюдения равноправия и состязательности суда как органа правосудия, наделенного соответствующими полномочиями», как не соответствующей задачам судопроизводства и процессуальному законодательству.

В отличие от лица, участвующего в деле, суд как орган государственной власти не заинтересован в исходе дела, напротив, обязан сохранять независимость, объективность и беспристрастность. Суд не участвует в процессе состязательности лиц, участвующих в деле, и не имеет соответствующего процессуального оппонента, а осуществляет руководство процессом и обеспечивает возможность для реализации лицами, участвующими в деле, своих процессуальных прав.

Процессуальным законодательством установлена возможность состязаться лицам, участвующим в деле, друг с другом. Суд в силу своего особого процессуально-правового статуса не является состязающейся стороной, но оценивает доводы и доказательства участвующих в деле лиц, мотивируя и обосновывая свои выводы, сделанные при вынесении решения».

23 комментария

Аким Акимов
Вот бы еще ВАС РФ в своих отказных определениях удосужился обосновывать отказ. А то противно читать отписки.
0
Наталья Макарова
Автор пребывает в мрачном заблуждении относительно необходимости мотивировки принятого судом решения.
Возможность вынесения вердикта присяжными по гражданскому делу, что имеет место в некоторых правовых системах, сознанием автора, видимо, не хватывается.
В качестве примера можете прочитать про дела О Джей Симпсона, который в одном и том же штате получил и оправдательный приговор, и решение по гражданскому делу за доказанное причинение смерти.
В любом случае, присяжные, которые ничего не должны и объяснять не будут, автору не по зубам.
Автор, Вы не с судом спорите, а со с противной стороной. А место спора — голова судьи.
Спор с судом непродуктивен.
-1
Андрей Кузнецов
Умилил покровительственный тон… Взгляд с «сияющих вершин» недавно испеченного (или не до «выпеченного») «эффективного менеджера». Наталия, вы не в суде присяжных, здесь только профессиональный диалог. Поэтому оставьте «дома» дешевые приемчики «грязных адвокатов». Если хотите дискутировать, пожалуйста спуститесь «на землю», критикуйте по существу со ссылкой на нормы процессуального и материального права России, выдвигайте свои версии толкования Закона. Вот только этого от Вас, явно ждать не стоит (исходя из моего опыта общения с подобными специалистами).
1
Вадим Воейков
Уклонение судьи от установленной процедуры исследования доказательств является дисциплинарным проступком!
Вот этот тезис и надо сегодня всеми силами воплощать в жизнь путем реальных действий по привлечению судей к ответственности.
В ближайшее время выложу по этому поводу свои действия по попытке привлечения к ответственности судей ВАС РФ за несоблюдение ими установленной законом процедуры надзорного производства (в части надлежащей мотивировки своих отказных определений).
И заранее прошу, не надо здесь кричать, что ничего из этого не получится! Сам понимаю, что пока это практически невозможно!
Но если все мы на постоянной основе будем грамотно и методично заваливать ККС (а под копию Президента РФ, председателя ВАС подобного рода жалобами (еще раз подчеркиваю — грамотными жалобами!), лед тронется.
Автору статьи предлагаю списаться, если эта тема ему интересна.
2
Виталий Чулков
На практике, чтобы привлечь судью к ответственности, сначала надо отменить решение. Вообще дело хорошее удачи Вам!
0
Комментарий был удален
Андрей Кузнецов
Вадим, статья написана по «следам» конкретного дела… и имеет (для меня) прикладное значение: попутно разработал мотивировку для жалоб в ККС и ВАС. Кроме официальных жалоб собираюсь на страничке каждого судьи, на которых будут поданы заявления, разместить информацию о нарушениях (на сайте pravo.ru/ есть такой сервис).
1
Вадим Воейков
Мои начинания также по следам конкретного дела, где ВАС даже собственного постановления президиума не хочет видеть. Дело уже принято в ЕСПЧ (по поводу несправедливости судебного разбирательства в связи с полным игнорированием доводов заявителя, при том что дело касается социальных вопросов и имеет большой общественный резонанс — гаражные кооперативы и их права на землю). Сейчас жду разъяснений определения ВАС (а вернее отказа в разъяснении), после чего также будут подготовлены жалобы на конкретную тройку судей.
0
Комментарий был удален
Илья Шевченко
Я тщательно этим вопросом не занимался, но у меня есть предположение, что история и путь формирования внутреннего убеждения судьи должна быть выражена в решении. Только так решение можно будет понять, а раз так, то реализовывать соответствующие права. Иными словами, юристу среднего уровня должно быть понятно, откуда и как судья пришёл к тому или иному выводу.
В связи с этим у меня есть ещё одно предположение. Я думаю, что нередко, судья не даёт мотивировку не потому, что экономит время и силы, а потому что он сам себе не может объяснить, почему именно так. То есть в основании убеждения лежит эмоция, ощущение или что-то подобное. Иными словами формула мыследействия примерно такова: «Я знаю, что это так. Это так потому, что я в этом уверен. А раз я не могу это положить на бумагу, то есть смысл указать на то, что это такое внутреннее убеждение». Получается такой детский приём, когда ребёнку задаёшь вопрос «Почему?», а он отвечает «Потому что!». Это конечно недопустимо в правосудии. Каждый тезис должен быть обоснован, и обоснование должно быть понятным.
0
Ирина Ростова
Несомненно, решение судьи должно быть мотивированно. Однако, за это к дисциплинарной ответственности не привлекут. В крайнем случае, могут отменить решение за нарушение норм процессуального права. Впрочем, арбитражный суд давно пользуется «рыбой».
0
Поздняков Михаил
Всё упирается в вопрос легитимности суда. Если рассмотреть две крайние ситуации либо суд(судья) обладает 100% легитимностью, например в случае открытых прямых выборов, то он действительно может ничего не мотивировать. В случае же если судья не обладает никакой легитимностью (назначенный непонятно кем и как чиновник), то он конечно должен объяснять свои мотивы. В противном случае его действия непонятны и никогда не будут автоматически разделяться обществом. Это крайние состояния, но суть именно такова. Профессиональный суд это суд с ущербной легитимностью, поэтому он обязан мотивировать свои выводы.
0
Случайный Прохожий
То, о чём вы говорите, — это больше теоретическая конструкция.
Причём основанная на целом ряде допущений (я надеюсь, вы и сами это понимаете).

В действительности (особенно российской) может произойти всё что угодно.
Сейчас суд (судья, состав) обязаны мотивировать свои решения.
Если бы где-то мировые судьи избирались населением, причём на 100% честно, они бы тоже были обязаны мотивировать свои решения.
0
Максим Петров
Уважаемые коллеги, вы забываете о главном: полномочие вершить правосудие — есть власть, а власть по природе своей божественна, у уже поэтому не нуждается в суетных оправданиях)
Для тех же, кто предпочитает оставаться в границах светсткой доктрины рекомендую посмотреть на базовую мотивацию судьи в контексте принципов арбитражного процесса и антикоррупционных мер, принимаемых в арбитражной системе в последние годы.
0
Борис Чигидин
> а власть по природе своей божественна,

А которые с этим несогласные, тем 282. Огненными письменами с небеси.
0
Андрей Горленко
Самое страшное в таком подходе судьи заключается в том, что таким образом он лишает проигравшую сторону мотивированно обжаловать решение, так как сторона не понимает каким образом суд пришел к соответствующим выводам, на каких доказательствах основывался и т.д. Соответственно, сторона не может полноценно спорить с занятой судом позицией.
0
Пользователь № 4629
Отличная статья. Спасибо автору. Буквально на дня столкнулся с полным игнорированием процессуальных требований к мотивировочной части решения. ФАС МО. Судья Борзыкин. Против 10 доводов кассационной жалобы в объеме 15 страниц был дан один абзац в постановлении. Что-то вроде «Доводы кассационной жалобы суд находит несостоятельными и неподтвержденными материалами дела». Я привык к такому в районных судах, но чтобы ФАС МО вот так… по беспределу…
0
Пользователь № 75669
В статье затронута очень актуальная и интересная тема. Немного резковато на мой взгляд наказание (привлечение к дисциплинарной ответственности), поскольку на сегодняшний день за такое можно привлекать каждого второго судью за каждое второе решение. А учитывая, что закон содержит только два меры: предупреждение и прекращение полномочий, есть риск остаться без судей ?
Считаю, что автором очень четко обозначена проблема. Вот только полагаю, что для ее решение подход должен быть более глобальный.
На мой взгляд хорошо описывает ситуацию следующее выражение: «Глаза умные-умные, а сказать не может». Думаю, что приведенные автором сомнительные трактовки статьи 71 АПК РФ являются не результатом занятости судьи и его нежелания мотивировать решение, а недостаточным уровнем профессионализма, неспособностью четко и логично излагать свои мысли и просто отсутствием какой-либо внутренней убежденности. На мой взгляд, Консультант (Гарант) и БРАС окончательно добивают судебную систему, поскольку позволяют по контекстному поиску «профессиональным судьям» искать «похожие» судебные акты, ну и соответственно полностью использовать изложенные в них формулировки, подгоняя рассматриваемое дело под найденный судебный акт и заполняя пустоты шаблонными фразами («доводы истца (ответчика) правового значения не имеют»; «правовая позиция стороны опровергается имеющимися в деле доказательствами» и (убийственное) «довод истца (ответчика) о …. также отклоняется на основании ранее изложенных судом причин» (без указания ранее каких-либо причин). Это пугает. И боюсь жалобами необходимый профессиональный уровень судьи не поднять. Именно поэтому думаю, что решать проблему нужно с момента ее появления, а именно с порядка, позволяющего подобным специалистам становится судьями.
0
Галина Евгенова
СПАСИБО автору.
Если обе стороны суд.спора смогли понять суд.решение, то итогом процесса будет ИСЧЕРПАНИЕ спора. Один понял, почему выиграл, второй — почему проиграл. Внятные суд.решения помогают правильно выбрать способ защиты права. У меня немного суд.практики, но и внятных решений встречала единицы. В результате малограмотного (или плохо объясненного) решения стороны дела выходят из зала суда на новом — шире прежнего — витке злости на ситуацию, жизнь, судью.
0
SvetLana9 № 728146
Большая благодарность автору статьи.
Я не юрист, но имею опыт судебной практики по гражданским делам как бухгалтер, а сейчас вынуждена заниматься защитой правового общества по судебным делам в которых нарушаются права Управляющими Компаниями, ресурсоснабжающими организациями, органами МСУ, государственными и судьями в том числе. Очень достали немотивированные решения особенно по таким делам. Но хочу дополнить. Не знаю как в Арбитражном кодексе, думаю есть как и в гражданском, статья, позволяющая подать в течение трёх дней после вынесения мотивированного решения суда заявление о разъяснении этого решения, для чего собирается отдельное судебное заседание с участием и уведомлением всех участников процесса, где можно поставить вопросы, которые не понятны участникам процесса и тогда уж суду точно придётся на них ответить. Главное конкретно поставить вопросы, требующие разъяснения, и тут можно будет опереться на приведённые формулировки автора статьи из Постановлений… о противоречии принципам судопроизводства руководство судей своим внутренним убеждением при вынесении решения.
1
Андрей Кузнецов
Спасибо за коммент… К сожалению, требовать разъяснения можно только в случае, когда не понятно, что же «присудил» суд. То есть это касается резолютивной части судебного акта. Так во всяком случае истолковывается процессуальная норма, на которую вы ссылаетесь.
0
SvetLana9 № 728146
Благодарю. Но не могли бы Вы ещё пояснить кем и где это обстоятельство истолковывается. В законе это обстоятельство не прописано. Иногда я видела по ТВ судебные процессы, где в конце вынесения судебного решения или приговора по уголовным делам судья разъясняет почему её решение именно такое а не противоположное. По-моему Вы не правы, утверждая что разъяснение можно требовать только при непонятном смысле текста резолютивной части, потому что как раз именно резолютивная часть связана именно с признанием или не признанием исковых требований, и она не может быть не понятной.
Когда я говорила о немотивированных решениях, то имела в виду такие фразы судьи, как «не относится к делу», «не имеет отношения к делу», и др. подобные, и далее ничего более, то есть судья опирается только на собственное мнение, но не на статьи закона. Если сторона по делу опирается на применение какой-то статьи, по её мнению, имеющей прямое отношение к делу, а судья считает эту статью не применимой в данном деле, то судья обязан написать причину не применения данной статьи, а не писать своё личное мнение и только на его основании отводить доводы стороны по делу.
0