Станислав Туманов → Кейс о предмете судебной деятельности (для раздумий)
Забавный кейс, выводящий на серьезные процессуальные проблемы — если у кого есть соображения по поводу правильного его разрешения, добро пожаловать!
ООО «Крылья» обратились с иском об истребовании копии протокола годового общего собрания акционеров к ОАО «Бумажный дом», акционером которого оно являлось.
В предварительном судебном заседании ответчик представил отзыв на иск, к которому, в том числе, приложил копию протокола годового общего собрания акционеров. Ответчик при этом пояснил, что непредставление протокола акционеру было обусловлено несоблюдением последним порядка получения копий документов общества, само же право акционера на получение указанного документа не оспаривается.
По мнению Истца, Ответчик своими действиями признал иск, в связи с чем суду надлежит принять признание иска Ответчиком и прекратить производство по делу.
Возражая, Ответчик указал на то, что иск не признавал, а лишь представил доказательство в обоснование своей позиции. А вот у Истца теперь отсутствует юридический интерес в данном деле, потому ему надлежит отказаться от иска. В противном случае, его действия будут расцениваться как злоупотребление правом.
Истец заявил, что в таком случае он не будет принимать отзыв Ответчика, с приложенной к нему копией протокола. Более того, действия Ответчика выглядят откровенным издевательством — сначала Общество протокол не представляло, вынудив акционера предъявить иск, оплатив госпошлину, а теперь представляет протокол под видом доказательства, лишая его этим юридического интереса, а значит, оставляя бремя несения расходов по уплате госпошлины на нем.
Судья предположил, что он не может принять доказательство, поскольку тем самым предмет судебной деятельности в настоящем деле будет уничтожен.
Кто прав в этом споре?
ООО «Крылья» обратились с иском об истребовании копии протокола годового общего собрания акционеров к ОАО «Бумажный дом», акционером которого оно являлось.
В предварительном судебном заседании ответчик представил отзыв на иск, к которому, в том числе, приложил копию протокола годового общего собрания акционеров. Ответчик при этом пояснил, что непредставление протокола акционеру было обусловлено несоблюдением последним порядка получения копий документов общества, само же право акционера на получение указанного документа не оспаривается.
По мнению Истца, Ответчик своими действиями признал иск, в связи с чем суду надлежит принять признание иска Ответчиком и прекратить производство по делу.
Возражая, Ответчик указал на то, что иск не признавал, а лишь представил доказательство в обоснование своей позиции. А вот у Истца теперь отсутствует юридический интерес в данном деле, потому ему надлежит отказаться от иска. В противном случае, его действия будут расцениваться как злоупотребление правом.
Истец заявил, что в таком случае он не будет принимать отзыв Ответчика, с приложенной к нему копией протокола. Более того, действия Ответчика выглядят откровенным издевательством — сначала Общество протокол не представляло, вынудив акционера предъявить иск, оплатив госпошлину, а теперь представляет протокол под видом доказательства, лишая его этим юридического интереса, а значит, оставляя бремя несения расходов по уплате госпошлины на нем.
Судья предположил, что он не может принять доказательство, поскольку тем самым предмет судебной деятельности в настоящем деле будет уничтожен.
Кто прав в этом споре?
2)Предложить ответчику пояснить какой факт подтверждается приложением копии протокола и возложить на него бремя судебных расходов, увидев в его действиях недобросовестность, заставляющую обращаться за судебным принуждением, и конклюдентное признание иска.
Ответчик иска не признавал, т.к. законом не предусмотрено «конклюдентное признание иска». Более того, ответчик возражает против иска по существу, указывая, что с его стороны нарушения прав истца не было и приводя доказательства в подтверждение своих возражений.
Истец может, но не обязан отказываться от иска. У истца имелось основание для предъявления иска. Поскольку продолжение процесса с целью получения копии протокола потеряло для истца смысл целесообразно предложить заключить мировое соглашение, в котором решить вопрос о судебных расходах.
Согласен с Вами. Стороны отказались подписать мировое соглашение. Ведь, если Вы продолжите придерживаться ограничительного толкования, то ч.1 ст.111 АПК РФ Вас не выручит. Что дальше и на кого расходы повесите?)
При этом прекрасно понимаю, что арбитражный суд в иске откажет, а расходы взыщет с ответчика (см. ниже ответ Дмитрия), расширительно истолковав ч. 1 ст. 111 АПК, а фактически использовав п. 8 Постановления Пленума ВАС №6 от 20.03.1997.
С уважением
Но этот бред еще совсем не бред по сравнению с бредом, которым ВАС объяснил, что делать, если истец к ответчику до суда вообще не обращался. Оказывается, теперь акционеры могут плевать на предусмотренный законом порядок и сразу идти в суд — в этом случае, пишет ВАС, исковое заявление — это и есть требование предоставить документы. Вы в этом никакой проблемы не видите?
Так как я работаю в арбитражном суде, то данная практика является обязательной.
Если Вы с ней не согласны, то можно написать об этом, например, научную статью. В которой изложить Ваши мысли, и нормативное правовое обоснование своей позиции.
Думаю, аргументы «бред», для юриста не являются решающими в споре ;)
Или топик можно создать по данной проблеме :)
С уважением!
Ругать легко, продуктивнее предложить свой вариант разрешения проблемы ;)
Статью Вашу обязательно посмотрю.
Я бы хотел в неприличной манере ответить вопросом на вопрос: если истец предъявил иск к ответчику о возврате суммы долга из договора займа, а после подачи искового заявления стороны новировали обязательство из договора займа в вексель, то как бы Вы поступили с делом:
вариант а) если стороны заключили мировое соглашение;
вариант б) если стороны не заключили мировое соглашение?
Если стороны уже заключили мировое, и только потом выяснилось, что была совершена новация, то обжаловать такое решение по этому основанию нельзя. Мировое, как известно, это прежде всего гражданско-правовая сделка, поэтому если обязательство из договора займа и прекратилось новацией, в результате подписания мирового возникло новое обязательство. Хотя вот это, последнее, утверждение спорно. Вообще, знаете, обжалование мировых соглашений — это очень интересный вопрос: можно ли его обжаловать, например, по мотиву введения в заблуждение, обмана, насилия и т.д. и в каком порядке?..
Наконец, если стороны мировое не заключили, а суд о новации знает (понятно, что знать он может об этом только из доказательств, предоставленных сторонами), следует отказ в иске. Если суд не знает, то иск при наличии всех условий удовлетворяется, а решение может быть обжаловано в обычном порядке.
Про то, что мы здесь обсуждаем, в свое время писал Д.М.Чечот в «Участниках гражданского процесса». Если интересно, посмотрите в последнем переиздании («избранные труды») страницы 114-117.
Если Вы позволите, то я задам еще один вопрос, который поможет мне далее вести дискуссию? (хотя и помню строгое замечание Иванова Новоселовой: «Не злоупотребляйте своим правом на вопросы!»)
Итак, если стороны новировали обязательство уже после вынесения судебного решения (выдачи исполнительного листа etc.), но не представляли новацию суду на утверждение в качестве мирового соглашения, то каково должно быть отношение к такой новации?
Вы неизбежно придете к логическому тупику, параллельно (то есть без их пересечения друг с другом) рассматривая материально-правовые требования и процессуально-правовые институты, в которые эти требования облекаются. Обобщенно можно сказать, что Вы идете по пути ВАС, который откровенно пренебрегает (особенно последнее время) возможностями, которые даны ему законодателем в АПК, но активно вторгается в сферу законодателя «творя новое процессуальное право».
Итак, в избранной Вами системе координат вопрос действительно очень непростой, поскольку если Вы скажете, что новация возможна и без утверждения судом, то я сошлюсь на п. 7 ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМО Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 n 103 <ОБЗОР ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ СТАТЬИ 414 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ>, где такое соглашение о новации судьи ВАС предлагают считать незаключенным (к сожалению, практика ВС мне по данному вопросу недоступна). Собственно дело даже не в ВАС, а в сущности обязательства, которое подтверждено или создано решением суда (это не предмет нашего обсуждения сейчас). Если же Вы скажете, что новация невозможна без утверждения судом, то я спрошу, чем это, в сущности, отличается от ранее рассмотренного варианта с новацией в процессе, которая по Вашему заявлению становится ничуть не менее порочна от того, что она не была представлена суду в качестве мирового соглашения.
Далее я бы спросил у Вас, возможно ли прекращение обязательств зачетом при наличии процесса по иску из одного из требований. Если бы Вы ответили «нет», то я спросил бы, чем это, в сущности, отличается от предлагавшихся мною ранее вариантов, и Вы оказались бы в затруднении (я так думаю). Если бы Вы ответили «да», то я бы Вас отослал к Обзору практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований, утвержденному информационным письмом Президиума ВАС РФ от 29 декабря 2001 г. N 65, а точнее к его п. 1. Этот пункт интересен еще и тем, что фактически формулирует правило, в соответствии с которым прекращение обязательства, находящегося в стадии притязания, об исполнении которого подан иск, возможно только в формах, предусмотренных процессуальным законодательством. Такое правило не только справедливо, поскольку не позволяет ответчику не исполнять обязательство до момента обращения истца в суд, но и удобно, поскольку освобождает суд от исследования доказательств «производимых» сторонами после возбуждения дела.
Что же касается информписьма ВАС от 18.01.2011, то я склонен приписывать такие выводы таланту Дмитрий Михайловича как ученого и педагога, по следам которого шествуют представители ленинградской юридической школы.
С уважением!
С уважением!
Это нужно и для анализа, и для обобщения практики, для научной работы например.
Так в чём, для Вас, проблема в данном споре? Ваш вариант разрешения проблемы, приведённой Вами?
С уважением!
С моим решением можно еще подождать — интересно послушать рассуждения других.
Помимо прочего представленное ответчиком доказательство может позволять в процессе устанавливать ряд фактов, как-то проведение собрания, дата, место, участники и т.д. Признания факта непредставления протокола, если я правильно понял, не было. Факт этот установленным считать пока преждевременно. А потому этот факт входит в предмет доказывания, суду предстоит рассматривать дело по существу и соответственно по существу выносить решение.
Какие-то такие пока мысли.
Полагаю, важным является вопрос формулировки исковых требований, ибо из фразы «об истребовании протокола годового общего собрания акционеров» точная формулировка не следует. Представляется, что если истец требовал «Обязать ОАО „Бумажный дом“ предоставить ООО „Крылья“ копию протокола...», то можно говорить о том, что материальные требования истца процессуальными действиями выполнить нельзя. Ведь если вы в споре о взыскании суммы займа принесете в материалы дела взыскиваемую сумму и сдадите в материалы дела, предоставив истцу копии купюр, вы не сможете считаться исполнившими обязательство.
Да и сам ответчик говорит о том, что он не признаёт иск. Следовательно, представленные им доказательства он исполнением материального требования истца сам не считает и заявляет, что предоставление копии обусловливается исключительно лежащим на нём бременем доказывания, но никак не тем, что у него возникла перед истцом корпоративная обязанность по предоставлению копий документов.
Кроме того, полагаю, что предмет спора шире простого получения копии протокола общего собрания — с такой же целью можно было бы само собрание оспорить, и в рамках процесса истребовать протокол. Требования истца предполагают выяснения обстоятельств его обращения к эмитенту и законности отказа в предоставлении копий документов общества. Ведь, в конце концов, это означает ещё и рассмотрение вопроса о совершении акционерным обществом правонарушения.
«Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление». п.2 ст. 91 ФЗ «Об АО»
Обязанность общества предоставить копии документов не зависит от наличия их у акционера на руках. И говорить об отсутствии материальной заинтересованности после предоставления копии в суд нельзя, поскольку по конкретному обращению копия протокола акционеру выдана не была. Иначе можно доходить до абсурда и заявлять, что другой акционер дал истцу сфотографировать свою копию протокола и, мол, мы теперь ничего не обязаны ему выдавать. Да и никакой процедуры обращения статья 91 не предусматривает, подразумевая, что любой формы обращение, отражающее волеизъявление акционера, является основанием для ознакомления с документами общества.
Следовательно, требования истца подлежат удовлетворению.